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試論我國刑事訴訟中的對抗制因素及其合理限度

時間:2021-10-01 11:53:56 法學(xué)論文 我要投稿

試論我國刑事訴訟中的對抗制因素及其合理限度

對抗性的增強(qiáng)是新刑訴法的一個突出特點

日本學(xué)者野田良之在研究中國法制史和中國法文化時,強(qiáng)調(diào)了中國訴訟文化的非對抗性,他將中國傳統(tǒng)的刑事訴訟稱為上訴或保護(hù)性訴訟模式,而將西方的訴訟模式稱為競爭性訴訟模式〔1〕。 日本學(xué)者滋賀秀三教授進(jìn)一步將中國傳統(tǒng)訴訟形態(tài)歸納為“父母官訴訟”〔2〕。 我國法文化學(xué)者梁治平先生也指出,對抗需建立在某種文化的共識之上,而維持整個社會的和諧,構(gòu)成了中國古代法的出發(fā)點!3〕

家國傳統(tǒng)與和諧精神,使中國傳統(tǒng)訴訟文化缺乏競爭和對抗的要素。正是由于這種傳統(tǒng),加上當(dāng)時的“情境因素”,近現(xiàn)代中國的訴訟形式,雖采用了控辯審分離的近現(xiàn)代訴訟形式,但具體的道路,是傾向于歐洲大陸的訴訟形式,具有明顯的“職權(quán)主義”即非對抗制特征,仍然缺乏對抗制因素。

在現(xiàn)代刑事訴訟中,兩種基本的訴訟結(jié)構(gòu)——當(dāng)事人主義和職權(quán)主義,即對抗制與非對抗制,存在重要的差別。所謂職權(quán)主義的非對抗制模式,其特征是強(qiáng)調(diào)國家機(jī)關(guān)的職權(quán)作用,由偵查階段主張國家具有單方面?zhèn)刹闄?quán)的偵查職權(quán)主義,到審判階段由法官直接調(diào)查積極審判的法官職權(quán)主義,都顯示出一種國家主義傾向。它強(qiáng)調(diào)國家機(jī)關(guān)正確解決社會沖突的職權(quán)和責(zé)任,要求這些機(jī)關(guān)依據(jù)其法律責(zé)任查明真相,最大限度的保護(hù)各種應(yīng)當(dāng)受到保護(hù)的社會利益。我國過去的刑事訴訟,從包大人打坐開封府問案,到按照1979年通過的新中國第一部刑事訴訟法審案,雖然由于時代不同在訴訟程序的技術(shù)性設(shè)置上有重要區(qū)別(如是否允許“大刑伺候”——刑訊取供),卻都是采取國家司法官員依職權(quán)主動審問的方式。在這種訴訟方式中,可能因社會的進(jìn)步賦予被告人自行辯護(hù)或委托他人(如律師)辯護(hù)的權(quán)利,但在法官審問和推進(jìn)訴訟的條件下,訴訟的對抗性較弱,因為法官掌握訴訟的命運,被告人原則上不能也不宜與法官對抗,而因法官在庭審時直接調(diào)查案件事實,也缺乏控辯雙方進(jìn)行訴訟對抗的充分條件。

另一種被稱為當(dāng)事人主義或?qū)怪颇J,則是以控辯雙方的訴訟對抗和法官的中立聽證為審判結(jié)構(gòu)的基本法理。其特點是將訴訟雙方視為法律地位平等的訴訟當(dāng)事人,并以抗辯即訴訟對抗的方式推進(jìn)訴訟,并從訴訟對抗中發(fā)現(xiàn)案件真實和妥當(dāng)解決爭訟。首先,從訴訟關(guān)系上看,在這種結(jié)構(gòu)中,檢察官已從法制的“守護(hù)人”的角色走下來,實際上成為代表國家執(zhí)行犯罪控訴職能的一方當(dāng)事人,并與另一方當(dāng)事人——刑事被告及其辯護(hù)人形成一種法律地位平等、訴訟權(quán)利對等的相對關(guān)系。其次,從訴訟雙方的任務(wù)和職能看,控訴方承擔(dān)在法庭上對有罪指控進(jìn)行舉證的責(zé)任,辯護(hù)方則利用法律賦予的權(quán)利極力進(jìn)行辯護(hù)舉證并抨擊控訴方的立證,從而使訴訟抗辯成為庭審的基本內(nèi)容。再次,從查明案情所采取的證據(jù)調(diào)查方式看,對案件事實的調(diào)查不再采用法官直接審問的方式,而是主要依靠控辯雙方進(jìn)行“交叉詢問”——在證人出庭的情況下,由一方作主詢問,另一方針對主詢問再作詢問,以圖抵消主詢問的作用,主詢問與再詢問可以循環(huán)多次。這就是抗辯式證據(jù)調(diào)查。

中國刑事訴訟制度的改革,既有價值上的考慮,又有技術(shù)上的動因。前者是基于這樣一種認(rèn)識:我國原刑事訴訟結(jié)構(gòu)存在對公民個體權(quán)益保護(hù)不足的弊端,因此應(yīng)強(qiáng)化被告人及其辯護(hù)人的訴訟權(quán)利,同時為他們創(chuàng)造行使這種權(quán)利的機(jī)會和條件。后者則是認(rèn)為原訴訟結(jié)構(gòu)以檢察官移送的偵查案卷為審判的基礎(chǔ),而且法官在正式審判前將全面閱卷,對案件作實質(zhì)性審查,這樣既容易形成有罪認(rèn)識的先入為主,又使法庭的公開審判流于形式,形成所謂的審判“走過場”!白哌^場”即制度虛置,而人們普遍認(rèn)為,法庭審判,是以公平和公開的方式尋求公正訴訟結(jié)局的最重要的制度設(shè)置。這次修改刑訴法采用了由控辯雙方向法庭舉證的所謂“控辯式”訴訟形式,也就是說,在法庭上,訊問被告、詢問證人、出示物證、宣讀鑒定結(jié)論等,都不再以法官為主進(jìn)行,而主要由檢察官和律師從事這些活動。而且在這個過程中,控訴和辯護(hù)雙方可以相互辯駁(過去只能在法庭辯論階段進(jìn)行辯駁)雖然保留了法官調(diào)查證據(jù)的權(quán)利,但以控辯雙方的舉證和辯論為庭審中查明案情的主要方式,已經(jīng)大大加強(qiáng)了對抗制因素,檢察官在庭審中有某種當(dāng)事人化趨勢。這實際意味著以弱化職權(quán)主義因素、強(qiáng)化對抗制因素為基本特征的訴訟結(jié)構(gòu)的根本

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